Патент как форма охраны объектов промышленной собственности

0

Курсовая работа

Патент как форма охраны объектов промышленной собственности

Аннотация

                                              

                                                       

В курсовой работе изучен патент как форма охраны объектов промышленной собственности.

В первом разделе даются теоретические основы содержания патента как формы охраны объектов интеллектуальной собственности.

Во втором разделе рассмотрены основы регулирования патента как формы правовой охраны изобретений в России: изучено оформление патентных прав; рассмотрены ограничения патентных прав; проанализированы особенности охраны патентных прав на промышленную собственность.

В третьем разделе разработаны пути совершенствования механизма охраны патентов на объекты промышленной собственности.

Курсовая работа содержит 30 страниц, 36 источников.

 

 

Содержание

Введение. 3

  1. Теоретические основы содержания патента как формы охраны объектов интеллектуальной собственности. 5

1.1 Понятие и признаки изобретения. 5

1.2 Содержание патентных прав. 8

1.3 Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 10

  1. Особенности регулирования патента как формы правовой охраны изобретений в России. 14

2.1. Оформление патентных прав. 14

2.2. Ограничения патентных прав. 16

2.3. Особенности охраны патентных прав на промышленную собственность. 18

  1. Совершенствование механизма охраны патентов на объекты промышленной собственности. 21

Заключение. 26

Список использованной литературы.. 28

 

 

 

Введение

Одной из основных проблем современной  России можно назвать правовое и социально-экономическое обеспечение развития и защиты интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность быстро набирает вес, как фактор роста интеллектуального, культурного, экономического и оборонного потенциала страны. Право интеллектуальной собственности является частью гражданского права. Нормотворческий процесс в данной сфере – процесс постоянный, поскольку научно-техническое развитие общества, а значит и конкурентоспособность государства, и благополучие граждан напрямую зависят от уровня охраны прав интеллектуальной собственности.

Конституция РФ гарантирует каждому гражданину свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества. Интеллектуальная собственность охраняется законом. Поэтому вопросы, связанные с усилением ее защиты, в последние годы – предмет повышенного внимания со стороны руководства страны.

В условиях, когда задачей государства  является перевод экономики на инновационный  путь развития, без закрепления и  жесткого отстаивания прав авторов  на интеллектуальную собственность  никак не обойтись. Курс, заявленный президентом по инновационному безальтернативному развитию до 2020 года и далее, возможно реализовать только через формирование и реализацию преимуществ рынка интеллектуальной собственности. Без этого никакого инновационного развития не будет.

Патентное право – это один из институтов гражданского права, который призван регулировать имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

В настоящее время патентное право играет роль своеобразного сигнала, свидетельствующего о наличии недочетов в системе рыночной экономики, так как современная экономика, адаптированная для обеспечения производства и распределения товаров, малопригодна для того, чтобы побуждать к созданию новых и лучших товаров. Данный факт обусловлен тем, что при изобретении нового продукта в чисто рыночной системе конкуренты тотчас его копируют и сводят его цену до стоимости производственных затрат, снижая, таким образом, прибыль до уровня, на котором невозможно возместить расходы на исследования и разработки, приведшие к появлению изобретения.

Патентное право, в свою очередь, является ключом к решению данной проблемы. Обеспечивая охрану изобретения от конкурентов на долгие годы вперед, патент увеличивает шансы получения прибыли и, тем самым, стимулирует изобретательство.

Патент представляет собой затратный механизм правовой охраны в том смысле, что обществу приходится платить более высокую цену за патентованный продукт ввиду уменьшения конкуренции производителей в данной области.

Тема данной работы является крайне актуальной, так как эффективное использование патента дает возможность получать максимальную прибыль от производства и продажи товаров, в которых реализован патент.

Существенный доход приносит продажа лицензий на использование патента.

Актуальность исследуемой темы также заключается в том, что патентование изобретений позволяет не только защищаться от распространения контрафакта, но и избегать процедуры привлечения к ответственности в случае, если на производимый товар будет получен патент конкурентами. Необходимо отметить, что наличие авторских прав на патент или свидетельства о том, что субъект права является правообладателем, позволяет получить прибыль от передачи права на его использование.

Предмет работы: патент как форму охраны объектов промышленной собственности.

Объект работы: промышленная собственность.

Цель работы: изучить патент как форму охраны объектов промышленной собственности.

Для достижения поставленной цели были выделены основные задачи, которые необходимо решить:

- дать понятие и признаки изобретения;

- рассмотреть содержание патентных прав;

- охарактеризовать права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;

- изучить оформление патентных прав;

- рассмотреть ограничения патентных прав;

- проанализировать особенности охраны патентных прав на промышленную собственность;

- разработать пути совершенствования механизма охраны патентов на объекты промышленной собственности.

Практическую направленность в сфере защиты объектов промышленной собственности имеют исследования ученых Российской таможенной академии А. Е. Городецкого, М. В. Долговой, а также работы С. Н. Шурыгина, О. М. Ашуркова, Т. И. Фоминой.

 

 

 

 

 

 

 

1. Теоретические основы содержания патента как формы охраны объектов интеллектуальной собственности

 

1.1 Понятие и признаки изобретения

Изобретения – это существенно новые и полезные технические решения задач в различных областях деятельности человека. Изобретение может быть создано в результате теоретических или экспериментальных исследований, а также в результате конструкторских или технических разработок с использованием методов технического творчества или благодаря интуиции[5, с.87].

Изобретения являются основной для создания нового  и совершенствования выпускаемого  оборудования, уменьшения его металлоемкости, трудоемкости при изготовлении и  улучшения условий его обслуживания. Можно утверждать, что изобретения создают базу нашей технической цивилизации и условия для появления новых изобретений. История человечества тесно связана с развитием изобретательских способностей человека. Только изобретения дают ускорение развитию общественного производства, росту производительности труда, увеличению экономического и оборонного потенциала государства.

Исходя из  статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации, в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств)[14, с.121].

Термин «техническое  решение» в широком смысле – это практическое средство удовлетворения определенных потребностей.

Изобретение само по себе нематериально, однако оно имеет определенный объект, т.е. то техническое средство, с помощью которого это нематериальное средство будет овеществляться. Виды объектов изобретений различают в зависимости от средств использования в техническом решении для достижения поставленной цели.

Устройства представляют собой конструктивные элементы или комплекс таких элементов, которые находятся между собой в  функциональной связи. К ним можно отнести  машины, аппараты, установки, приборы, инструменты, агрегаты, приспособления и их детали. Устройство можно охарактеризовать конструктивными признаками, оно существует в трех измерениях.

Вещества, т.е. искусственные материальные образования, являющиеся совокупностью  взаимосвязанных элементов. К ним  относятся растворы, сплавы, эмульсии и т.д.

Изобретения, которые представляют собой вещества, которые созданны как в результате химических реакций, так и иным путем, в частности, физическим путем (перегонка, электролиз, прессование).

Штаммы  микроорганизмов - наследственные, новые среды микроорганизмов, использующиеся непосредственно или способствующих созданию полезных веществ. Штаммы возможно применять в лечебных, профилактических целях, а также, в качестве стимулятора развития растений. Штаммы микроорганизмов используются в медицине, ветеринарии, сельском хозяйстве и т.д.

Отдельно законодательством выделяются культуры отдельных клеток (например, всем известные клоны животных и  человека), так и консорциумы (т.е. соединения культур клеток растений и животных).

Таким образом, в соответствии с действующим  законодательством,  изобретение - это  всякий достигнутый человеком творческий результат, сущность которого состоит  в нахождении конкретных технических  средств решения задачи, возникшей  в сфере практической деятельности.

Изобретение находится по правовой охраной, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо[18, с.136].

Изобретение является новым, если оно неизвестно из сведений об уровне техники, которые включают любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Уровень техники определяется путем оценки предыдущих приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, а также запатентованных в России изобретений и полезных моделей.

Новизна технического решения является важнейшим требованием для изобретения[19, с.144]. Основная цель этого критерия заключается в том, чтобы воспрепятствовать выдаче патентов на технические решения, которые известны обществу.

Неизвестность из уровня техники предполагает, что речь идет о мировой новизне. Таким образом, после проведения исследования патентной экспертизы заявки могут быть противопоставлены либо такие сведения об изобретении, которые могут быть почерпнуты из открыто опубликованных источников, либо сведения об открытом применении изобретения. Секретные или конфиденциальные и не принимает во внимание. Требование мировой новизны, характерные для законодательства всех развитых стран. Это связано с тем, что современные информационные технологии позволяют получить сведения о сделанных изобретениях во всем мире.

Изобретение можно считать промышленно применимым, если оно может быть использовано не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве, здравоохранении, культуре и других сферах деятельности.

Промышленная применимость - это возможность использования технических решений в экономике, как и в момент их создания, так и в будущем[27, с.113]. В этом случае, можно говорить о принципиальной возможности использования изобретения, а не о целесообразности такого использования.

Критерий промышленной применимости исключает возможность патентования невоспроизводимых объектов, функционирование которых основано на уникальных, не повторяющихся в природе особенностях отдельных их образований.

Признаки промышленной применимости говорят о том, что достоинства изобретения оцениваются не на стадии экспертизы с точки зрения абстрактно понимаемой полезности для общества, а значит, в сфере его использования на рынке.

Целесообразность патентования указывает заявитель, на основании оценить сами конъюнктуры.

Не являются изобретениями[18, с.143]:

- открытия;

- научные теории и математические методы;

- решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

- компьютерных программ;

- решения, заключающиеся только в представлении информации.

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения[9, с.126]:

1) сортов растений, видов животных и биологические способы их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;

2) топологиям интегральных микросхем.

Отказ в патентном управлении обеспечения правовой охраны открытиям обусловлен тем, что открытие, под которым понимается выявление закономерностей, свойств и явлений материального мира, не обладает таким признаком изобретения, как промышленная применимость. Однако данные могут служить основой для создания различных изобретений.

Не защищены в патентном ведомстве научные теории, под которыми относится к системам основных идей в той или иной отрасли знания, обобщающих опыт, практику и отражающих объективные закономерности природы, общества и человеческого мышления. Следовательно, научная теория не является техническим решением и не может быть защищен в виде изобретения.

Научные теории, математические методы, а также правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности не признаются в качестве изобретений в связи с тем, что они не являются техническими решениями задачи и не подпадают под понятие устройства, вещества, штамма, культуры клеток или способа.

Программы для электронных вычислительных машин охраняются в рамках авторского права. Не охраняются патентным правом решения, заключающиеся только в представлении информации. Под ними имеются в виду базы данных, которые защищены законом об авторском праве. Отдельные решения исключены из числа изобретений в силу того, что они защищены специальным законом или противоречащих общественным интересам.

Сорта растений и породы животных выводятся в результате селекционной деятельности, которая представляет собой творческую деятельность. По своей природе она близка к изобретательской деятельности, однако в отличие от последней имеет дело с объектами природы, к которым относятся как живые организмы, так и неодушевленные материалы (семена, клетки и т. д.).

Проверка соответствия изобретения всем требованиям, производит Российский патентное ведомство (РОСПАТЕНТ), носящее в настоящее время название «Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам». Если изобретение отвечает этим требованиям, это может быть патент.

 

1.2 Содержание патентных прав

Основными личными правами автора изобретения промышленной собственности являются[5, с.87]:

  1. Право авторства, которое представляет собой признание создателем определенного объекта, подтвержденное выдачей патента (свидетельства).

Право авторства запрещает иным лицам признавать себя авторами изобретения, является неотчуждаемым и не имеет предельных сроков защиты.

  1. Право на получение патента.
  2. Право на передачу патента иным физическим или юридическим лицам.
  3. Имущественным правом автора служебного изобретения, который не является патентообладателем, признается право на вознаграждение.

Патент на результат интеллектуальной деятельности, в частности, на изобретение, полезную модель и промышленный образец, равно как и право на получение патента, переходят по наследству.

Исключительное право собственности на изобретение, полезную модель или промышленный образец регулируется ст.1358 Гражданского кодекса РФ. Данное право имеет факт признания и защиты при условии государственной регистрации результата интеллектуального труда с выдачей патента на изобретение (ст.1353 ГК РФ).

Патенообладатель вправе использовать свои изобретения по своему усмотрению, в том числе давать запрет или разрешение на использование результатов его труда другими лицами (ввоз на территорию РФ, предложение о продаже, изготовление и применение, хранение продукта, созданного на основе названного авторского изобретения)[21, с.134].

Несанкционированное использование изобретения в области науки и техники (изготовление, применение, продажа, ввоз на территорию РФ и т.д.) признается нарушением исключительного права патентообладателя.

На основании ст. 1359 ГК нарушениями исключительного права патентообладателя не признаются[18, с.165]:

- применение продукта, у которого в конструкции, вспомогательном оборудовании или при эксплуатации транспортного средства иностранного государства используется запатентованное изобретение, полезная модель или промышленный образец, в случаях, если эти транспортные средства находятся на территории РФ;

- проведение научно-исследовательского эксперимента продукта или способа, которое предполагает использование запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца;

- использование запатентованного изобретения при возникновении чрезвычайных обстоятельств, об этом патентообладатель получает уведомление и последующую соразмерную компенсационную выплату;

- использование запатентованного изобретения в личных, семейных и домашних целях, без извлечения прибыли; использование запатентованного изобретения для разового изготовления лекарственных препаратов по рецептам врачей.

 Любое физическое или юридическое лицо, добросовестно использующее на территории РФ изобретение, до момента приоритетного патентования, сохраняет за собой право на дальнейшее его использование на безвозмездной основе без увеличения объема, то есть получает право преждепользования. Данное право может быть передано иному лицу в совокупности с производством, на котором использовалось тождественное решение (ст. 1381 и 1382 ГК РФ).

В соответствии со ст.1348 ГК РФ лица, чей совместный интеллектуальный труд стал результатом создания изобретения, полезной модели или промышленного образца, являются соавторами с правом использования названного продукта по своему усмотрению. Физические и юридические лица, которые приобретают патентное право на объект промышленной собственности посредством закона или договора, признаются субъектами патентного права.

Договор об отчуждении объекта интеллектуальной собственности представляет собой соглашение, в соответствии с которым патентообладатель передает (обязуется передать) исключительное право, принадлежащее ему на правах авторства, приобретателю патента.

Также, действующее гражданское законодательство РФ предусматривает лицензионный договор (ст.1367 ГК РФ), дающий право использования изобретения, полезной модели, промышленного образца.

В данном случае передача патентного права происходит на условиях и в пределах, установленных договором. Все соглашения по передаче исключительной собственности на изобретение, полезную модель или промышленный образец, в частности, лицензионный договор и договор об отчуждении патента заключаются в письменной форме и регистрируются в соответствующем государственном органе.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности охраняется законом и подтверждается патентом, который удостоверяет приоритет авторства изобретения (п.1ст.1354 ГК РФ).

Срок действия исключительного права исчисляется с момента подачи первой заявки на выдачу патента в соответствующий орган исполнительной власти (Роспатент) и составляет[12, с.134]:

  • патент на изобретение – 20 лет без права продления, за исключением случаев получения патента на химические и лекарственные средства, для применения которых необходимо получить специальное разрешение в соответствующих органах, однако срок продления не может превышать 5 лет; ходатайство на продление подается в период действия патента до истечении 6 месяцев со дня даты получения названного разрешения;
  • патент на полезную модель – 10 лет, с возможностью продления срока действия не более, чем на 3 года (п. 1 и 3 ст. 1363 ГК РФ);
  • ходатайство на продление подается в Роспатент лично патентообладателем;
  • патент на промышленный образец – 15 лет с возможностью продления на срок не более, чем на 10 лет (п. 1 и 3 ст. 1363 ГК РФ).

После окончания срока действия патентного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, продукты интеллектуальной деятельности становятся общественным достоянием и могут быть свободно использованы без получения на то согласия, разрешения и авторского вознаграждения.

 

 

1.3 Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

Авторские права принадлежат создателю изобретения, полезной модели или промышленного образца независимо от регистрации соответствующего результата интеллектуальной деятельности.

Авторской право позволяет его носителю признаваться автором соответствующего результата интеллектуальной деятельности, оно неотчуждаемо и охраняется бессрочно. Имя и фамилию автора необходимо указать в патенте[14, с.126].

Автор имеет право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, с некоторыми исключениями. Он может передать это право другому лицу, на основании договора, оформленного  в письменной форме.

Как правило, риск непатентоспособности несет приобретатель права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, если соглашение сторон, не возложило данный риск на автора (п. 4 ст. 1357 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Автор изобретения, промышленной модели или промышленного образца может претендовать на вознаграждение, если соответствующий результат интеллектуальной деятельности был им получен в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (п. 2 ст. 8 Патентный закон) или во время выполнения работ по государственному или муниципальному договору (п. 3 ст. 9.1 Патентный закон).

Патентообладателям принадлежит исключительное право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных сроках: для изобретения - 20 лет; для полезной модели - 5 лет (может быть продлен по ходатайству владельца патента, но не более чем на 3 года); для промышленного образца - 10 лет[16, с.135] (может быть продлен по ходатайству владельца патента, но не более чем на 5 лет). Срок действия патента считается не от даты его выдачи, а от даты подачи заявки в Роспатент. За поддержание патента в силе в течение этих сроков, а также за продление срока действия патента выплачивается патентная пошлина. Отказ от уплаты пошлины за поддержание патента в силе вызывает преждевременное истечение срока действия патента[10, с.116].

По истечении срока действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходит в общественное достояние, и любое лицо может свободно использовать его без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

Объем правовой охраны определяется формулой изобретения или полезной модели и совокупностью существенных признаков промышленного образца, которые нашли отражение на изображениях изделия и приведены в перечне существенных признаков промышленного образца.

Исключительность прав патентообладателя означает, что он может использовать запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец любым способом, который не запрещен, на свое усмотрение, а все третьи лица обязаны воздерживаться от его использования без согласия держателя патента. Использование объекта, который охраняется патентом, без согласия патентообладателя - это нарушение его исключительных прав и является основанием для привлечения виновного к ответственности[9, с.145].

В ст. 11 Патентного закона перечислены действия, которые не признаются нарушением исключительного права патентообладателя (к ним можно отнести: использование запатентованных результатов интеллектуальной деятельности в чрезвычайных обстоятельствах (во время стихийных бедствий, катастроф, аварий) с уведомлением держателя патента в короткий срок и последующей выплатой ему соразмерной компенсации; использование этих объектов для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, когда целью данного использования не является получение прибыли).

Правомерным можно считать использование изобретения, полезной модели или промышленного образца лицом, которое обладает правом преждепользования. В соответствии со ст. 12 Патентного закона любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета добросовестно использовало на территории Российской Федерации тождественное решение, которое создано независимо от его автора, или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное применение без расширения объема данного использования.

Правомерным можно считать использование изобретения, полезной модели или промышленного образца лицом, которое обладает правом преждепользования или правом послепользования.

Право преждепользования принадлежит лицу, которое до даты приоритета добросовестно использовало на территории Российской Федерации тождественное решение, созданное независимо от его автора, или сделало необходимые к этому приготовления, и выражается в возможности дальнейшего его безвозмездного использования без расширения объема такого использования (ст. 12 Патентного закона)[12, с.156].

Право послепользования полагается лицу, которое после истечения срока действия патента в результате неуплаты патентообладателем пошлины за поддержание патента в силе использует запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец либо сделало необходимые для этого приготовления. В случае восстановления действия патента данное лицо сохраняет право на их дальнейшее безвозмездное использование без расширения объема такого использования (ст. 30.1 Патентный закон).

Кроме того, Правительство РФ в интересах национальной безопасности имеет право разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением об этом в кратчайший срок и выплатой ему соразмерной компенсации.

Если патент принадлежит нескольким лицам - это способ использования объекта исключительных прав, предусмотренных договором между ними. В случае отсутствия такого соглашения каждый из патентообладателей может использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец по своему усмотрению, однако предоставить лицензию или передать исключительное право (уступить патент) другому лицу возможно только с согласия остальных патентообладателей.

Патентообладатель имеет право распоряжаться патентными правами. Он может передавать исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец другому лицу (уступить патент). Уступка патента сопровождается переходом подтверждаемых им прав к покупателю. С момента данной уступки бывший владелец патента не может использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности, если иное не установлено соглашением сторон. Договор уступки патента подлежит регистрации в Роспатенте и без данной регистрации считается недействительным.

Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца любым лицом, не являющимся патентообладателем, может быть, на основе лицензионного соглашения.

По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а тот в свою очередь, принимает на себя обязанность вносить лицензиару, вытекающих из договора платежей и (или) осуществлять другие действия, которые предусмотренны договором.

Лицензионный договор должен быть зарегистрирован в Роспатенте и без такой регистрации считается недействительным. Настоящее соглашение в соответствии с действующим законом является консенсуальным, в то время как в соответствии со ст. 1367 Гражданского Кодекса Российской Федерации может быть как консенсуальным, так и реальным.

Выделяют два вида лицензии.

Исключительная -  лицензиату передается право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в пределах, определенных договором, с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату.

Неисключительная - лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, оставляет за собой все права, которые подтверждены патентом, в том числе предоставление лицензий третьим лицам[13, с.154].

Патентным законом предусмотрены случаи заключения лицензионного соглашения в принудительном порядке (предоставления принудительной лицензии).

Держатель патента может подать в Роспатент заявление об открытой лицензии, на основании которого он обязуется предоставить права на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для любому человеку.

В соответствии со ст. 1366 ГК РФ заявитель, который является автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение может приложить к документам заявки, заявление о том, что, если ему выдадут патент, то он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым выразил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и Роспатент (публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение) [18, с.158].

 

 

2. Особенности регулирования патента как формы правовой охраны изобретений в России

 

2.1. Оформление патентных прав

Оформление патентных прав является непременным условием предоставления правовой охраны изобретения, полезной модели или промышленного образца. Для официального признания указанных объектов патентных прав, необходимо составить специальную заявку на патент, рассматриваемую в патентное ведомстве, после чего будет выдан патент.

Процедура патентования изобретения, полезной модели или промышленного образца делится на четыре этапа [19, с.165]:

  1. Разработка заявки на получение патента и ее подача в Роспатент или Федеральный институт промышленной собственности (может осуществляться лично заявителем или его представителем). Порядок и содержание заявления определены ст. 1374-1377 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
  2. Проведение формальной экспертизы.
  3. Проведение экспертизы по существу.
  4. Выдача документа.

Рассмотрим подробнее каждый из этапов.

Заявление на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец составляется в соответствии с правилами, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации.

Заявку необходимо предоставить в письменной форме на русском языке и другие документы, которые входят в обязательный список, могут быть на другом языке с приложенным переводом на русский язык.

Заявление о выдаче патента оформляют на одно изобретение или группу изобретений, образующих единый изобретательский (творческий) замысел.

Заявка состоит из следующих элементов [13, с.141]:

- заявление, в котором указывает автор изобретения и лица, на имя которого будет выдан патент, их местожительство (местонахождение);

- полное описание изобретения, составляемое по определенной структуре,  и которое начинается с указания названия изобретения (полезной модели) и индекса рубрики действующей редакции Международной патентной классификации;

- формулу изобретения, который основана на описании (формула основана на базе формально-логического определения и состоит из: ограничительной и отличительной части, в том числе прототипы и новые признаки изобретения с выражением возможности их идентификации);

- Формула является важным аспектом при подаче заявления о выдаче патента, она определяет объем правовой охраны объекта патентного права. доклад (сокращенная форма описания изобретения, которая состоит не более 1000 печатных знаков);

- чертежи и другие материалы, раскрывающие сущность изобретения.

Заявка на выдачу патента на промышленный образец включает в себя:

- заявление, в котором указывает автор промышленного образца и лица, на чье имя будет выдан патент, его местожительство (местонахождение);

- изображение продукции, которая дает точное представление о внешнем виде продукта, в частности, рисунки, фотографии, компьютерная графика;

- чертежи, эргономическая схема, которые предоставляются в случае необходимости для раскрытия сущности промышленного образца;

- описание и технические характеристики продукта.

К заявлению о выдаче патента прилагается подтверждение оплаты регистрационного сбора в размере, установленном законом, либо основания для уменьшения ее размера или полного освобождения от платы.

Заявка на изобретение, полезная модель, промышленный образец не может содержать каких-либо материалов, в той или иной мере противоречащие принципам морали и общественному порядку, пренебрежительных высказываний по отношению к продукции и патентов других лиц, непристойные выражения и изображения, информацию, которые не являются необходимыми для признания заявки соответствующей порядку Правил составления, подачи и рассмотрения заявок.

После подачи документов в Роспатент, заявка на получение патента на изобретение проходит формальную экспертизу, в ходе которой происходит проверка на наличие необходимых документов и соответствия их оформления, а также рассматривается вопрос об отношении заявленного предложения к объектам правовой защиты. В отношении изобретений и промышленных образцов проводится экспертиза по существу (ст. 1384, 1386, 1390, 1391 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Патент на полезную модель может выдаваться я без проведения экспертизы по сути, под ответственность заявителя.

По истечении 18 месяцев с даты получения заявления о выдаче патента, в случае положительного результата формальной экспертизы, Роспатент публикует сведения в определенном составе. При этом автор изобретения имеет право отказаться быть указанным в опубликованной информации.

Исследование по существу на выдачу патента на изобретение осуществляется Роспатентом по ходатайству заявителя или третьих лиц, и включает в себя поиск информации, информации для определения уровня изобретения, и проверка соблюдения последнего условия патентоспособности [26, с.181].

Если ходатайство о проведении экспертизы по существу не будет подано в течение 3 лет с момента поступления заявления о выдаче патента, заявка будет признана отозванной. Роспатент обязан уведомить заявителя о ходатайствах на проведение экспертизы по существу, полученных от третьих сторон. Отчет о поиске информации и информации, в ходе опроса заявителя по истечении 6 месяцев со дня подачи заявления.

В случае соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности Роспатент принимает решение о выдаче патента на изобретение с формулой, предложенной заявителем. В случае несоответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, орган выносится решение об отказе в выдаче патента.

Признание заявки на выдачу патента на изобретение, а также решение об отказе в выдаче патента, могут быть обжалованы в Палату по патентным спорам в течение 6 месяцев со дня получения заявителем решения по заявке.

На основании ст. 1392 Гражданского кодекса российской Федерации заявленное изобретение, со дня публикации сведений о заявке до момента получения патента получает временную правовую охрану в объеме, соответственно, опубликованной формулы.

Отказ в выдаче патента с исчерпывающими возможностями его отмены или отозванная заявка не предусматривают наступление временной правовой защиты. Лица, использующие заявленное изобретение в период временной правовой охраны, после получения на руки патент на изобретение должен выплачивать патентообладателю компенсацию в размере, определенном по соглашению сторон.

 

2.2. Ограничения патентных прав

 

Ограничения патентных прав относятся к случаям, когда действия, по использованию патента третьими лицами, не нарушают патентных прав его владельца.

Такие действия описаны в ст. 11,12,30 Патентного закона и включают в себя следующие случаи[24, с.103]:

В соответствии со ст. 11 Закона:

-когда патент использован в конструкции или эксплуатации транспортного средства иностранного государства, которое временно или случайно находится на территории Российской Федерации;

-при проведении научного исследования или эксперимента над продуктом, способом или устройства, в которых использован патент;

-в случае использования патента в чрезвычайных ситуациях (стихийные бедствия, катастрофы, аварии) с уведомлением держателя патента и последующей выплатой ему соразмерной компенсации;

-в случае использования патента для личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, без извлечения прибыли (дохода);

-в случае разового изготовления запатентованного лекарственного средства в аптеках по рецепту врача;

- с введением в гражданский оборот или хранения для этих целей запатентованного продукта или изделия, если она заранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации, владельцем патента или с его согласия (принцип «исчерпания прав»).

В соответствии со ст. 12 Закона на основании права преждепользования:

- когда любое лицо до даты приоритета патента добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от автора патента тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления. Такое лицо сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование патента без расширения объема такого использования(право преждепользования).

При этом это право может быть передано другому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления. Норма-это сложная в применении, так как, например, в случае подготовки к использованию непонятен его возможный дальнейший объем, а также возможность самого доказательства использования.

В соответствии с пунктом 3 ст. 30 Закона на основании права послепользования[19, с.72]:

-когда любое лицо, которое в период между датой истечения срока действия патента и датой официальной публикации о восстановлении действия патента начало использование этого патента либо сделало к этому приготовления.

Данное лицо сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование патента без расширения объема использования. Указанная норма применяется часто конкурентами владельца патента в случае истечения срока действия патента при неуплате пошлины. Для этого отслеживается поддержание патента в силе(базы открытых реестров патентов на www.fips.ru) и начинается пиковое производство конкурентоспособной продукции в процессе развития правового «окна». Это открывает возможность практически неограниченного производства(доказать превышение объемов производства в «серых» продаж не легко).

Не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец:

1) применение продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, и применение изделия, в котором использован промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании или при эксплуатации транспортных средств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта) или космической техники иностранных государств при соблюдении условий, определенных ГК;

2) проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная модель, либо научного исследования изделия, в котором использован промышленный образец или проведение эксперимента над таким продуктом, способом или изделием;

3) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации;

4) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если такого использования не является получение прибыли или дохода;

5) разовое изготовление в аптеках по рецепту врачей лекарственных средств с использованием изобретения;

6) ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделие, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или изделие ранее были законно введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец дает возможность лицу, которое до даты приоритета добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования.

Право послепользования дает возможность, чтобы сохранить право свободного использования изобретения, полезной модели или промышленного образца лицу, которое в период после истечения срока действия патента и восстановлении его действия начало использование соответствующего объекта или сделало необходимые к этому приготовления.

В интересах компании, в случае недостаточного использования патентообладателем изобретения или промышленного образца в течение четырех лет, а полезной модели – в течение трех лет, любое лицо может получить в суде принудительной простой (неисключительной лицензий на использование этих объектов, при соблюдении условий, указанных в ГК. Подобная лицензия может быть выдана патентообладателю, если не может использовать изобретение, не нарушая прав обладателя другого патента.

 

2.3. Особенности охраны патентных прав на промышленную собственность

Промышленная собственность совместно с объектами авторского права  - это составная часть интеллектуальной собственности. Исключительное право на владение и распоряжение ОПС предоставляется государством и подтверждается патентом Государственного департамента интеллектуальной собственности, обеспечивающее патентообладателю монопольное право на производство и продажу запатентованного изделия. Национальным законодательством соответственно международным соглашениям определены больше десятка видов ОПС, но наиболее массовые из них: изобретение, полезная модель, промышленный образец, товарный знак, название фирмы и название продукции.

Объектом изобретения может быть устройство, вещество или способ; объектом полезной модели – только конструктивное выполнение устройства; объектом промышленного образца – форма или рисунок внешнего вида промышленного изделия. Каждый субъект хозяйственной деятельности регистрирует в установленном порядке фирменное название и торговый знак, и имеет право зарегистрировать название продукции, которая вырабатывает.

Традиционно законодательство по промышленной собственности любой страны базируется на ее патентном праве[6, с.113]. Основными отличиями российского Патентного закона являются его структура, переход на систему «отсроченной экспертизы», предоставление преимущественного права на изобретение работодателю и введение института полезных моделей.

В структуре Закона включены нормы, касающиеся сразу трех объектов промышленной собственности – изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Эти объекты близки по существу и по процедуре подготовки заявок на их правовую охрану. Кроме того, технологии прохождения заявок на все эти объекты промышленной собственности при их экспертизе в Патентном ведомстве достаточно близки. В сгруппированном виде в Законе представлены положения по оформлению заявок и экспертизе объектов, защита которых должна обеспечиваться на протяжении всего цикла научно – исследовательской или опытно – конструкторской работы и последующего производства. Так, в процессе разработки изделия и отладки его производства подаются заявки на изобретение и полезную модель. До выхода изделия на рынок необходимо подать заявку на промышленный образец.

Следует отметить тот факт, что публикация заявки обеспечивает временную охрану прав заявителя, предотвращает выдачу патентов на аналогичные изобретения конкурентам и заставляет их искать новый подход к решению технической проблемы. В целом же ускоряется процесс обмена научно – технической информацией, что стимулирует развитие экономики и приводит, в конечном счете, к улучшению уровня жизни всего общества.

Отсроченная экспертиза особенно выгодна для отечественных изобретателей. Поскольку позволяет экономить деньги на уплату пошлины за ее проведение в случаях, когда заявитель убеждается в нецелесообразности получения патента. Кроме того, она обеспечивает публикацию информации о заявленном изобретении на территории РФ, что в условиях слабо развитой в нашей стране инфраструктуры рынка имеет принципиальное значение.

Патентный закон РФ измеряет отношения между автором и патентообладателем, которые были практически неизменны на всем протяжении действия института авторского свидетельства в СССР. Все права на пользование изобретением, защищенным авторским свидетельством, принадлежали государству как патентообладателю, которое в свою очередь предоставляло такое право без специального разрешения всем государственным, кооперативным и общественным организациям. За изобретателем сохранялось авторство и право на вознаграждение за использование изобретения государством[9, с.141].

Переход России к хозяйству рыночного типа означал изменение отношения между автором и государством, между автором и работодателем, между работодателем и государством.

Все эти отношения нашли свое отражение в Патентном законе России. В нем полезная модель определяется как «конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей». Охрана полезных моделей ставит своей целью предоставление среднему и мелкому предпринимательству механизма быстрой и дешевой защиты их конструктивных разработок.

Правовая охрана полезной модели предоставляется только на 5 лет, а не на 20, как в случае патента. Более короткий срок охраны полезных моделей по сравнению с изобретениями, обусловленный достаточно быстрым обновлением потребительского рынка в условиях конкуренции, компенсируя значительно более простым механизмом их защиты.

К числу наиболее сложных вопросов в области промышленной собственности относятся проблемы служебных и секретных изобретений, которые в настоящее время являются взаимосвязанными. В настоящее время делается попытка решить эти вопросы в рамках федеральных законов[9].

 

 

 

3. Совершенствование механизма охраны патентов на объекты промышленной собственности

Определение объема правовой охраны промышленного образца по нормам российского законодательства все чаще привлекает внимание специалистов, что не удивительно. Установленное Патентным законом Российской Федерации регулирование отношений, связанных с определением объема правовой охраны промышленного образца, весьма специфично[5, с.121]. Подобное регулирование не известно системам охраны промышленной собственности развитых стран. Патентным законом Российской Федерации установлено, что «объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия, и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца» (п. 4 ст. 3). Сложившийся в России подход имеет сугубо российские исторические корни.

Правовая охрана промышленных образцов в России эволюционировала исключительно в рамках патентного права. С принятием каждого законодательного акта вслед за первым русским законом 1864 г. нормы законодательства о промышленных образцах все больше сближались с нормами законодательства об изобретениях. Это привело к созданию нового, не известного развитым системам охраны промышленных образцов, правового механизма определения объема притязаний по признакам изображения изделия, идентифицируемым на изображении изделия с помощью словесного перечня существенных признаков промышленного образца, составленного заявителем.

Первоначально установленная законодателем в 1992 – 1994 гг. совокупность правовых норм, регламентирующих отношения, связанные с использованием перечня, не была системно урегулирована. Это привело к возникновению разных подходов к применению перечня как в процессе предоставления правовой охраны, так и в судебной практике. К основным неурегулированным относились два вопроса.

Первый касался учета всех признаков перечня при установлении факта использования промышленного образца в судебной практике. Дело в том, что в п. 4 ст. 3 Патентного закона 1992 г., регламентирующем определение объема правовой охраны, и в п. 2 ст. 10, регламентирующем установление факта использования промышленного образца, перечень упомянут не был. На практике это приводило к тому, что одни судебные эксперты при установлении факта использования промышленного образца опирались на перечень, а другие сами устанавливали совокупность существенных признаков, которая могла не совпадать с признаками перечня, составленного заявителем[3, с.124].

Второй вопрос был связан с применением перечня для определения объема правовой охраны промышленного образца. Ни Патентный закон в редакции 1992 г., ни Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на промышленный образец (далее – Правила 1994 г.) не давали однозначного ответа на вопрос, как применять перечень при определении притязаний заявителя (объема правовой охраны).

П. 3.3.4.6(1) Правил 1994 г. было установлено, что «перечень существенных признаков промышленного образца предназначен для адекватного толкования отображенной на фотографиях совокупности существенных признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, предоставляемой патентом». Однако, что означает термин «для адекватного толкования», оставалось неясным. Одни специалисты полагали, что словесная характеристика каждого отдельного признака перечня предназначена для того, чтобы идентифицировать признак на изображении и правильно называть (именовать) эти признаки. Другие утверждали, что формулировка признака в перечне «отвечает» за объем правовой охраны признака, представленного на изображении.

В нормативных актах не был урегулирован вопрос об определении объема правовой охраны в случае, когда признаки перечня не точно описывают признаки изображения, а сформулированы в виде родовых понятий. Оставалось неясным, что следует принимать во внимание при экспертизе и установлении факта использования промышленного образца: обобщенную формулировку признака в перечне или его конкретное выполнение, представленное на изображении.

Например, какой объем охраны соответствует обобщенной словесной характеристике признака, включенного в перечень, в случае, если признак внешнего вида изделия, к которому относится характеристика, имеет конкретное выполнение: в перечне указано «выступ», а на изображении представлен выступ конической формы. Что учитывать при проверке патентоспособности промышленного образца и установлении факта его использования: наличие выступа или наличие выступа и выполнение его в форме конуса? Отсутствие регулирования приводило к противоречивым подходам при определении притязаний заявителя в ходе экспертизы и установлении факта использования охраняемых промышленных образцов.

Вместе с тем на практике «мерилом» объема правовой охраны изображенного признака чаще становилась его формулировка, изложенная в перечне. Заявители мучительно подбирали слова, чтобы описать признаки в перечне адекватно своим интересам[26, с.132].

Этот подход подвергался критике. В частности, как отмечает В.Ю.Джермакян: «Некоторые заявители уже пытаются излагать признаки в перечне в достаточно обобщенных понятиях. Например, «обложка справочника с изображением инструментов, образующих целостную композицию, символизирующую профессиональное назначение справочника», хотя на обложке изображены пила, отвес, и рубанок (плотницкие инструменты). С какой стати под такой словесный перечень должен подпасть справочник, на обложке которого изображены образующие целостную композицию домкрат, гаечный ключ и насос, символизирующие принадлежности автомобилиста?

Конечно, можно говорить об ошибочно составленном перечне, но такие ошибки зачастую бывают следствием доведения до абсурда значимости словесного перечня в отрыве от изображения промышленного образца»[3, с.97].

Некоторая ясность с применением перечня появилась после внесения изменений и дополнений в Патентный закон в 2003 г. Использование перечня теперь предусмотрено всеми основными нормами материального права, установленными Патентным законом. Они регламентируют отношения, связанные не только с проверкой соответствия промышленного образца условиям патентоспособности (п. 2 ст. 6), но и с определением объема правовой охраны (п. 4 ст. 3) и установлением факта использования промышленного образца (п. 2 ст. 10).

Важно, что разработчики законопроекта опубликовали Постатейный комментарий к Патентному закону 2003 г. (далее – Комментарий), в котором дали рекомендации по применению перечня для определения объема правовой охраны. Подчеркивая новую роль перечня существенных признаков промышленного образца, специалисты отмечают, что он не имеет самостоятельного значения, как формула изобретения, может использоваться только совместно с изображением и должен рассматриваться как «ограничитель, не позволяющий вовлечь в анализ признаки, не отнесенные к существенным», как «ориентир для идентификации признаков, представленных на изображении». Отмечается, что неважно, как конкретно охарактеризован признак в перечне, если данная характеристика позволяет однозначно идентифицировать его с визуально воспринимаемым признаком, нашедшим отражение на изображениях изделия. Подчеркивается, что «при установлении факта использования промышленного образца именно признаки, нашедшие отражение на изображениях изделия, то есть визуально воспринимаемые, должны сопоставляться с признаками реального изделия, в котором предположительно используется охраняемый патентом промышленный образец»[4, с.102].

Таким образом, согласно Комментарию, перечень – это средство, позволяющее отграничить несущественные признаки изделия, представленного на изображении, от существенных и идентифицировать последние. Формулировка признака в перечне (обобщенная или конкретная) не влияет на объем прав, соответствующий признаку. Этот объем всегда определяется изображением признака.

Рекомендации, изложенные в Комментарии, базируются на действующих нормативных актах, которые не предъявляют к терминам, используемым для описания признаков, никаких специальных требований, касающихся степени обобщения применяемых понятий. Например, если промышленный образец, относящийся к орнаментальной композиции гобелена, включает пионы в обрамлении листьев, то в перечне эти признаки можно охарактеризовать как «пионы и листья», «цветы с листьями», «букеты цветов» и т.д. Важно, чтобы примененные термины обеспечивали возможность визуально идентифицировать признаки перечня с элементами представленного заявителем изображения изделия, однозначно понимать смысловое содержание понятий, которыми они охарактеризованы (см. п. 3.4.1(6) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, далее – Правила)[4, с.118]. Несмотря на то, что данный подход не легализован ни в каких нормативных правовых актах, в настоящее время в правоприменительной практике он рассматривается как основополагающий, придающий правоустанавливающую значимость признакам изображения, а не словесному описанию сущности.

Процесс формирования единственного в своем роде правового механизма определения объема правовой охраны промышленного образца по изображению изделия с использованием перечня существенных признаков, составленного заявителем, начатый в 1992 г. введением в законодательство понятия «перечень существенных признаков промышленного образца», можно считать завершенным.

Подходы к установлению объема правовой охраны промышленного образца и факта его использования, несомненно, стали более определенными. Однако на практике, как тонко подметила В.В.Мордвинова, это может привести к тому, что «один и тот же объект согласно старой редакции Закона может быть признан использованным в изделии, а согласно новой редакции – нет»[6, с.87].

В целом предложенный в Патентном законе 2003 г. и Комментарии к нему механизм определения объема правовой охраны удобен в использовании. Пользуясь перечнем, можно мысленно (или письменно) очертить на изображении признаки, на которые заявитель претендует, и работать с ними при проверке патентоспособности или установлении факта использования промышленного образца.

Вместе с тем такой подход не лишен существенных недостатков. Основной заключается в том, что определяемый и, соответственно, предоставляемый с помощью этого механизма объем охраны относительно узок. Он уже, чем объем, определяемый (и предоставляемый) в отношении той же совокупности признаков изображения изделия с помощью общего впечатления. Для подтверждения факта неиспользования достаточно, чтобы хотя бы один признак запатентованного промышленного образца, включенный в перечень, не совпал с аналогичным признаком используемого промышленного образца даже в случае, если общие впечатления, производимые сравниваемыми промышленными образцами совпадают.

Например, чтобы обойти запатентованный промышленный образец, относящийся к гобелену, орнаментальная композиция которого состоит из включенных в перечень признаков – пионов в обрамлении листьев, следуя описанному подходу, достаточно изготовить гобелен, производящий то же общее впечатление и отличающийся только видом изображенных цветов.

Особенность российского законодательства о промышленных образцах состоит также в том, что его нормы обязывают заявителя указывать назначение изделия, представленного на изображении, в перечне существенных признаков промышленного образца. Назначение изделия принимается во внимание при установлении объема правовой охраны промышленного образца. Это ограничивает российский объем правовой охраны по сравнению с объемом, предоставляемым в ЕС, где назначение изделия не учитывается. Это обстоятельство не позволяет предъявлять в России обоснованные претензии лицам, использующим охраняемые промышленные образцы в изделиях другого назначения, производящих такое же общее впечатление, что и охраняемый промышленный образец (этикетки и упаковки, печатная и издательская продукция и т.д.).

В целом вряд ли российское регулирование отношений, связанных с определением объема правовой охраны промышленного образца, можно признать сбалансированным, поскольку оно может привести к ущемлению интересов и держателя патента, и третьих лиц, являясь выгодным для производителей, заинтересованных в обходе патентов и патентовании имитаций охраняемых решений дизайна. Очевидно, необходимо искать новые, более эффективные подходы к определению объема правовой охраны промышленного образца, позволяющие устанавливать более адекватный интересам разработчиков объем прав.

Один из возможных путей – внесение изменений и дополнений в Патентный закон 2003 г., направленных на гармонизацию норм российского законодательства с нормами европейского права. Учитывая, что европейский подход принципиально отличается от отечественного, этот путь потребует модернизации российского законодательства и, соответственно, больших усилий, связанных с законотворчеством. Этот путь связан с отказом от использования перечня.

Внесение таких изменений в законодательство России не только приведет к его гармонизации с нормами права ЕС, что в конечном счете будет способствовать решению задач, направленных на интеграцию России в мировую экономику, но и снизит трудовые и материальные затраты, связанные с оформлением заявок и проведением экспертизы. Кроме того, возможно сокращение сроков экспертизы. В связи с этим целесообразно ознакомиться с европейским подходом к установлению объема правовой охраны промышленного образца и факта его использования.

 

 

Заключение

В ходе написания данной работы был сделан вывод о том, что современное патентование представляет собой, прежде всего, способ обеспечить право на созданное изобретение, с помощью которого исключается возможность его использования третьими лицами.

Согласно ГК РФ, патент представляет собой официальный документ либо заявку на его выдачу, удостоверяющие исключительные права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение или иные объекты промышленной собственности.

В отличие от ранее действовавшего Патентного закона в ГК четко определены объекты патентных прав. Так, объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным ГК требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным ГК требованиям к промышленным образцам.

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу.

В качестве изобретений не могут получить защиту сорта растений, породы животных, открытия, научные теории и математические методы, решения, касающиеся только внешнего вида изделия, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, топологии интегральных микросхем, а также программы ЭВМ.

Немаловажную роль в вопросах патентирования играет патентная охрана, поскольку институт коммерческой тайны не может служить полноценным средством правовой защиты изобретений. Таким образом, именно патентная охрана является мощным стимулом к созданию новых изобретений и развитию инновационной деятельности в государстве.

Восстановленная в России патентная форма охраны прав на объекты промышленной собственности такова же по своей сущности, что и во всем мире. Лицу, своим творческим трудом создавшему для общества новое техническое средство, гарантируется возможность извлечения выгоды из монопольного владения этим средством в пределах установленного законом срока, после истечения которого оно поступает во всеобщее пользование. Предоставление такой возможности осуществляется в рамках специальной процедуры, которая включает доведение до сведения общества данных о созданном техническом новшестве (составление и подача заявки, публикация мaатериалов заявки и т.п.), проверку компетентным государственным органом того, действительно ли заявленное новшество обогащает мировой уровень техники (экспертиза заявки), и, наконец, выдачу от имени государства особого охранного документа, гарантирующего права заявителя. Таким документом является патент на изобретение или иной объект промышленной собственности, который официально подтверждает права его обладателя и устанавливает их объем.

Права патентообладателя носят абсолютный, исключительный и срочный характер, а также ограничены территорией того государства, патентное ведомство которого его выдало. Абсолютная природа прав держателя патента определяется тем, что в качестве лиц, обязанных воздерживаться от использования принадлежащей патентообладателю разработки, выступают все остальные члены общества, на которых распространяются законы данного государства. В этом смысле положение патентовладельца весьма схоже с положением собственника, что, как отмечалось, и служило основанием для теоретических конструкций промышленной и интеллектуальной собственности. Никто не вправе посягать на возможность держателя патента единолично владеть и распоряжаться принадлежащей ему разработкой, если только в самом законе не установлены на этот счет определенные изъятия.

Исключительный характер субъективных патентных прав выражается в том, что в пределах одной страны права на разработку могут принадлежать лишь одному патентообладателю. Выдача двух патентов на один и тот же объект не допускается. Сфера действия этого правила, однако, ограничена национальными рамками соответствующей страны. На один и тот же объект в разных странах патент может быть выдан разным лицам. Как предусматривает ст. 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, «патенты, заявки на которые поданы в разных странах Союза гражданами стран Союза, независимы от патентов, полученных на то же изобретение в других странах, входящих или не входящих в Союз». Разумеется, владеть патентом может не только одно лицо, но и несколько лиц, выступающих в качестве его совладельца.

Признак срочности выражается в том, что права, вытекающие из патента, действуют в течение определенного периода времени. По российскому патентному законодательству срок действия любых патентов начинает течь с даты поступления заявки в Патентное ведомство. При этом патент на изобретение действует в течение 20 лет с этой даты, свидетельство на полезную модель — 5 лет, патент на промышленный образец — 10 лет. По ходатайству патентообладателя действие свидетельства на полезную модель и патента на промышленный образец может быть продлено соответственно на 3 года и 5 лет.

Ходатайство подается в Отдел государственных реестров Роспатента по форме, приведенной в приложениях к Правилам продления действия свидетельства РФ на полезную модель и Правилам продления действия патента РФ на промышленный образец, утвержденных Роспатентом 22 декабря 1994 г.1. Поскольку с момента подачи заявки до выдачи патента проходит определенное время, реальный срок действия исключительных прав, вытекающих из патента, является несколько меньшим, чем срок действия самого патента.

 

 

 

Список использованной литературы

Список литературы доступен в полной версии работы

 

Скачать: patent.zip

Категория: Курсовые / Курсовые по юриспруденции

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.